Права супругов при наследовании — ст 1150 гк рф: особенности и условия

Права супругов при наследовании - ст 1150 ГК РФ: особенности и условия

В соответствии с разъяснениями гражданского законодательства Российской Федерации, супруг признается наследником первой очереди. По общим правилам наследовать можно исключительно то имущество, которое принадлежало наследодателю. Доли наследников одной очереди считаются одинаковыми. Но есть и исключение, о котором говорит статья 1150 ГК РФ.

Права супругов при наследовании - ст 1150 ГК РФ: особенности и условия

Она защищает права пережившего супруга и гласит о том, что он имеет право не только на получение наследственной массы (как по закону, так и по завещанию), но и на ту часть имущества, которое является совместным.

Положения данной статьи ГК РФ распространяются только на режим имущества, определенный законом. При наличии брачного договора следует руководствоваться его пунктами.

Следует отметить, что договорный режим установлен только для расторжения брака, при наследовании он не применяется.

Купленное в браке

Если один из супругов является претендентом на наследство второй половины, нотариус должен определить, какое имущество является совместно приобретенным.

Права супругов при наследовании - ст 1150 ГК РФ: особенности и условия

Как говорится в разъяснениях к ГК РФ и статье 39 Семейного Кодекса, вещи, приобретенные или полученные супругами до вступления в брак, а также полученные в браке по безвозмездным сделкам (например, в дар или по наследству), не являются общим имуществом.

Доли в наследстве

Когда умирает один из супругов и если на день смерти он состоял в браке, необходимо определить его долю в общей собственности, которая впоследствии будет поделена между другими наследниками.

В соответствии с ГК РФ и семейным законодательством, все делится пополам, если другое не установлено брачным договором.

Установление долей особенно важно, когда за счет наследства погашаются долги усопшего.

Права супругов при наследовании - ст 1150 ГК РФ: особенности и условия
Определиться с ними можно у нотариуса (если нет возражений, противоречий и все наследники согласны) или через суд (если имеются разногласия). Правила их определения устанавливаются положениями ГК РФ о совместной и общей собственности.

После того как доли мужа и жены определены, наследование после умершего производится по общим правилам, предусмотренным частью 3 Гражданского кодекса РФ.

Она предусматривает право пережившего супруга получить в наследство выделенную долю усопшего на общих основаниях вместе с остальными первоочередными наследниками.

При этом выделенная часть имущества пережившего супруга не будет входить в состав наследства.

Российский Гражданский кодекс содержит положения об обязательной доле. Если усопшим составлено завещание в пользу другого лица, а второй супруг нетрудоспособен, он, независимо от наличия завещания, будет призываться к наследованию и получит обязательную долю.

В декабре 2013 года Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении закрепил позицию о том, что жена или муж могут написать нотариусу заявление о том, что в открывшемся наследстве их доли как супруга не имеется. Тогда раздела имущества в порядке наследования производиться не будет и все вещи войдут в наследственную массу.

Преимущественное право

При наследовании после смерти второй половинки муж или жена имеют ряд преимуществ, которые установило российское законодательство. Так, если в состав наследства входит неделимая вещь, принадлежащая мужу и жене на праве общей собственности, переживший супруг имеет приоритетное право на ее приобретение.

Кроме того, Гражданский кодекс России говорит о том, что жены и мужья обладают преимущественной возможностью на получение в наследство предметов домашней обстановки (статьи 1169, 1183 Гражданского кодекса).

Top

Источник: https://1nasledstvo.ru/zakonodatelstvo/gk-rf-st-1150.html

Супружеская доля в наследстве (ст.1150 ГК РФ)

Права супругов при наследовании - ст 1150 ГК РФ: особенности и условия

Ст. 1150 ГК РФ предусматривает наследственные права супруга. В ней указывается, какое имущество передается одному из супругов после кончины другого. Особенности наследования обусловлены тем, что с момента заключения брака все приобретенное на совместные денежные средства считается общим, хотя в учет не берутся личные вещи умершего, драгоценности и имущество, полученное от сделок, которые не имеют под собой никакой материальной выгоды.

Понятие прав супруга при наследовании

По действующему законодательству живой супруг вправе притязать на положенную ему часть имущества умершего, а именно: на половину от совместного нажитого ими добра в законном браке.

Данное положение оговаривается и в Семейном кодексе, где указано, что обретенное имущество в браке считается их общей собственностью, если иное не оговорено, например, в брачном контракте.

Что касается наследственного права, муж или жена в случае кончины одного их них считается первым из числа правопреемников на наследство. При этом их доля состоит из 50%, независимо, было ли составлено завещание или нет.

Краткое описание статьи 1150

Согласно ст 1150 по ГК РФ живой супруг обладает правом претендовать на имущество почившей второй половинки вне зависимости, предается оно по завещательному документу или же на законом основании.

В наследственную массу причисляется все добро, что было обретено до брака, и поэтому живой супруг не имеет возможности на него претендовать, кроме случаев, когда имелось вложение денежных средств по улучшению состояния обозначенного имущества.

К примеру, у жены имелась квартира, полученная по наследству, а муж вносил свои финансы для ее ремонта. Или были приобретены материалы и другие предметы, что способствовали совершенствованию ее внешнего вида.

Также стоит упомянуть, что наследственные права умершего супруга при наличии гражданского брака исключают такую возможность. Все дело в том, что по закону могут наследовать имущество лишь супруги, имевшие узаконенные отношения, то есть если был заключен брачный союз. Даже с учетом того, что проживали граждане в неоформленном союзе много лет.

Права супругов при наследовании - ст 1150 ГК РФ: особенности и условия

Исключением могут быть:

  • обстоятельства, когда гражданский супруг был включен в завещание, где прописана его доля наследства;
  • когда гражданский муж/жена последний год находился на иждивении наследодателя по факту нетрудоспособности, а также имели несовершеннолетний возраст.

В таком случае при наличии факта иждивения и при отсутствии свидетельства о бракосочетании такие граждане могут рассчитывать на обязательную часть наследственного имущества независимо, в какой форме оно будет осуществляться: по закону или по завещательному распоряжению.

Гражданская жена (муж) не вправе притязать на добро усопшего супруга, даже при наличии того факта, что были осуществлены вложения в совместно обретенное имущество в период пребывания в отношениях, если не имеется обстоятельств, обусловленных гражданским законодательством.

Источник: https://PriNasledstve.ru/nasledovanie/st-1150-gk-rf.html

Статья 1150 ГК РФ. Права супруга при наследовании

[Гражданский кодекс РФ] [Ст. 1150 ГК РФ]

  • Оглавление:
  • Статья 1150 ГК РФ. Права супруга при наследовании
  • Комментарий к статье 1150 ГК РФ
  • Судебная практика по статье 1150 ГК РФ

Статья 1150 ГК РФ

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

Статья 1149 ГК РФ  | Статья 1150 | Статья 1151 ГК РФ

Гражданский Кодекс РФ

Комментарий к статье 1150 ГК РФ

Законодатель, по умолчанию установил общую совместную собственность супругов, приобретенную в период брака.

В случае смерти одного из супруга, за пережившим супругом сохраняется половина имущества и считается его личной собственностью, вторая половина переходит наследникам и он (переживший супруг) наследует с ними наравне, если отсутствует завещание и наследование осуществляется по закону.

Совместной собственностью супругов считается все имущество, приобретенное в период брака: как движимое, так и недвижимое имущество.

Не будет считаться общим имущество, приобретенное до вступления в брак, имущество подаренное конкретному супругу.

При этом данное имущество может быть признано совместным, если за счет личных средств супруга или за счет общего имущества были сделаны существенные улучшения в имуществе, принадлежащего конкретному супругу, при этом вложения привели к существенному удорожанию указанного имущества (например, капитальный ремонт помещения).

Если в период брака между супругами был составлен брачный договор или соглашение о разделе имущества, то переживший супруг сохраняет право собственности на  имущество указанное в данных документах, как его долю.

Переживший супруг входит в первую очередь наследников по закону, если имелось завещание, то привлечение пережившего супруга к наследованию зависит от наличия указания в завещание на него как на наследника.

К пережившему супругу применяются привила об обязательной доли в наследстве (если он нетрудоспособный), преимущественное право на неделимую вещь. Также супруг может быть признан недостойным наследником в случае совершения в отношении наследодателя или его наследников противоправных действий, направленных на увеличение доли в наследстве, причитающих ему или другим лицам.

При наследовании пережившим супругом имущества умершего супруга, ему кроме прочих документов для принятия наследства, необходимо предоставить нотариусу свидетельство о заключении брака.

Срок для принятия наследства после смерти супруга составляет шесть месяцев. В случае пропуска указанного срока, переживший супруг может через суд восстановить срок принятия наследства или установить факт принятия наследства.

Судебная практика по статье 1150 ГК РФ

  1. 2-6232/2015 ~ М-6061/2015  Решение Раменского городского суда Московской области

Источник: http://moj-jurist.ru/gk-3/statya-1150-gk/

Реализация прав при наследовании: супружеская доля, статья 1150 ГК РФ

Время на прочтение статьи = 11 минут

Душевные страдания, связанные с утратой близкого человека, часто усугубляются сложностями с оформлением наследства, и, что еще хуже, разногласиями и спорами с родственниками. Вступившая в силу с 01 марта 2002 года ст. 1150 ГК РФ подчеркнула наличие проблемы в этом вопросе, но не внесла в него ясности.

Выделение супружеской доли из наследственной массы – право или обязанность

В настоящее время все больше нотариусов задумывается о законности такой позиции

В связи с ростом правосознания общества и активизацией гражданского оборота в последнее время как перед практикующими юристами, так и перед простыми гражданами все острее встает проблема соотношения титульного и реального права собственности.

В нотариальной практике эта проблема проявляет себя, в частности, в вопросе о необходимости выделения супружеской доли из наследственной массы. «Не замечать» наличие супружеской доли в наследственном имуществе – основная позиция большинства практикующих нотариусов, которая преобладала до последнего времени.

В настоящее время все больше нотариусов задумывается о законности такой позиции.

Имущество, приобретенное в браке

Имущество, приобретенное в браке, является, по общему правилу, общей совместной собственной супругов (п. 1 ст. 33, ст. 34 СК РФ, п. 1 ст. 256 ГК).

Со смертью одного из участников совместной собственности и с появлением нового участника собственности – наследника, совместная собственность прекращается, поскольку п. 3 ст. 244 ГК, по общему правилу, предусматривает долевую собственность пережившего супруга и наследника.

Нотариус, ведущий наследственное дело, должен решить дилемму: какой из двух возможных способов оформления прав пережившего супруга и наследника выбрать.

  • Первый способ заключается в установлении долевой собственности пережившего супруга и наследника на имущество, находившееся в общей совместной собственности супругов. Этот способ реализуется путем выделения супружеской доли, которое предусмотрено ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате и ст. 1150 ГК.
  • Второй способ оформления прав пережившего супруга и наследника заключается в том, что имущество, находившееся в совместной собственности супругов, включается в наследственную массу без выделения супружеской доли и переходит в собственность наследника (либо общую долевую собственность наследников, если их несколько). Такой способ также применяется на практике, хотя законом явно не предусмотрен.

Решая дилемму выбора между указанными двумя способами, практикующий нотариус сталкивается с проблемой, вынесенной в заголовок настоящей статьи: выделение супружеской доли из наследственной массы – право или обязанность?

Исторически сложившаяся практика

Существование супружеской доли – объективная реальность

Кроме того, некоторые нотариусы, придерживаясь исторически сложившейся практики, считая, что выделение супружеской доли из наследственной массы является правом пережившего супруга (а также нотариуса, ведущего наследственное дело), но не является обязанностью, и не видя смысла в усложнении процедуры оформления наследственных права, когда от пережившего супруга не поступило заявления о выдаче ему свидетельства о праве собственности, включают значащееся за наследодателем имущество в наследственную массу (см. Наследственное право. Ю.Н. Власов, В.В. Калинин. М, 2002. С. 135). Очевидно, что такой подход противоречит ст. 1110 ГК и ч. 1 ст. 1112 ГК и также может впоследствии привести к отмене в судебном порядке свидетельства о праве на наследство. Мы считаем, что существование супружеской доли – объективная реальность, «не замечать» которую нотариус не имеет права. Выделение ее из наследственной массы путем получения свидетельства о праве собственности, действительно, является правом, а не обязанностью для пережившего супруга, но для нотариуса исключение этой доли из наследства должно быть обязанностью, по крайней мере при отсутствии оформленного надлежащим образом отказа пережившего супруга от такого выделения.

Более правильным, на наш взгляд, является реже встречающийся в нотариальной практике подход, при котором нотариус оформляет заявления от пережившего супруга и всех наследников (или соглашение между ними) о том, что в наследственной массе отсутствует имущество, на которое у супругов было право общей совместной собственности. При этом подходе необходимости в оформлении отказа от выделения супружеской доли не возникает, поскольку, по крайней мере формально, у пережившего супруга отсутствует право на такое выделение.

Защита прав и законных интересов граждан

Зачастую заявление такого содержания имеет притворный характер, однако нотариус закрывает на это глаза. При этом, формально нарушая закон, нотариус по сути выполняет свою главную функцию – защиту прав и законных интересов граждан (ст. 1 Основ), а именно: предоставляет возможность оформить бесспорные наследственные права, не прибегая к сложной судебной процедуре.

Другой подход

Нотариус обязан выделить эту долю независимо от волеизъявления пережившего супруга

Существует и другой подход, при котором нотариус полагает, что у пережившего супруга нет права отказаться от выделения супружеской доли, а нотариус обязан выделить эту долю независимо от волеизъявления пережившего супруга. Обосновывается это следующим. Из ст. 1110 ГК и ч. 1 ст.

1112 ГК следует, что даже если общее имущество оформлено только на имя умершего супруга, нотариус, определяя наследственную массу, не может включить в нее все общее имущество супругов в целом. В наследственную массу войдет только доля в праве собственности, принадлежавшая умершему. Эта доля, в соответствии с п. 1 ст.

245 ГК, должна быть определена нотариусом как 1/2 от общего имущества.

Однако зачастую строгое следование букве закона и обязательное исключение супружеской доли из наследственной массы сопряжено со значительными трудностями для пережившего супруга, наследников и (или) нотариуса. Нередко это приводит к невозможности оформления законных прав граждан во внесудебном порядке, а иногда даже и в судебном.

Целесообразность выделения доли

Другая группа проблем, возникающих при оформлении наследственных прав, связана не столько с механизмом, сколько с целесообразностью выделения доли пережившего супруга из наследственной массы.

В качестве примеров, когда такое выделение влечет излишнее усложнение процедуры, можно привести следующие ситуации:

  • когда переживший супруг является одновременно единственным наследником по завещанию, но не может представить нотариусу документ, подтверждающий заключение брака;
  • когда переживший супруг тоже умер, не оформив своих наследственных прав и не получив свидетельства о праве собственности пережившего супруга; при этом круг наследников каждого из супругов одинаков.

В указанных случаях правовой результат будет одним, независимо от того, будет ли выделена супружеская доля или нет. Однако попытка такого выделения в обоих случаях вынудит пережившего супруга и наследников обращаться в суд.

Выводы

Следует законодательно предусмотреть право пережившего супруга на отказ от принадлежащей ему доли

В настоящий момент законодательство явно не предусматривает внесудебного механизма оформления наследственных прав как в указанных, так и в других проблемных ситуациях при существовании супружеской доли. Этот пробел законодательства порождает вышеуказанную множественность нотариальной практики. Поэтому такой механизм, несомненно, стоило бы разработать и, на наш взгляд, за основу можно взять фактически используемый на практике в более или менее завуалированной форме отказ от выделения супружеской доли из наследственной массы. То есть следует законодательно предусмотреть право пережившего супруга на отказ от принадлежащей ему доли в праве собственности на совместно нажитое имущество.

Законодательная база

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются ими по обоюдному согласию

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 34 СК РФ).
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются ими по обоюдному согласию супругов в соответствии со ст. 35 СК РФ: при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

Однако имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, согласно ст. 36 СК РФ признаётся собственностью каждого из них.

Кроме того, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.

), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретённые во время брака за счёт общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

Необходимо при этом учитывать, что имущество каждого из супругов может быть признано в соответствии со ст. 37 СК РФ их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счёт общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и пр.)

Раздел имущества

Раздел имущества между супругами возможен и при их жизни. В бесспорном порядке он оформляется нотариально, в спорном – через суд.

В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными (если иное не предусмотрено брачным договором).

В отдельных случаях суд может отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов (ст. 39 СК РФ).

Статья 1150 ГК РФ

Статья 1150 ГК РФ устанавливает, что принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам.

В случае смерти одного из супругов переживший супруг имеет право обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а нотариус обязан совершить это нотариальное действие, руководствуясь ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате (далее – Основ) и известив об этом принявших наследство наследников.

Для более детального изучения законодательной базы вы можете скачать Гражданский кодекс РФ

grajdansky_kodeks_rf

Свидетельство о праве собственности на долю

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.

По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

Если в числе наследников имеются несовершеннолетние или недееспособные, то необходимо представить письменное согласие органов опеки и попечительства на выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности на определённую долю общего имущества супругов.

Если наследники, принявшие наследство, или орган опеки (попечительства) не дали согласия на выдачу свидетельства о праве собственности пережившему супругу, то в этом случае нотариальная контора не имеет права выдавать свидетельство о праве собственности и дело подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Переживший супруг в таком случае должен обратиться в суд общей юрисдикции для признания за ним права собственности на долю совместно нажитого с наследодателем имущества в порядке ст. 39 СК РФ2.

Обращении в нотариальную контору с заявлением

Переживший супруг при обращении в нотариальную контору с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности должен представить доказательства о наличии этого имущества.

Например, если имущество состоит из денежных сбережений в банке, то нотариусу представляются сберегательные книжки или копии лицевых счетов, которые поступают в наследственное дело из банка по запросу нотариуса. В таком случае проверяется дата открытия счёта и дата вступления супругов в брак.

Если же общее имущество состоит из жилого дома (квартиры), то переживший супруг должен представить в нотариальную контору доказательства совместного с умершим супругом приобретения дома (квартиры). Такими доказательствами являются договор купли-продажи, договор застройки, договор мены, судебное решение и т.д.

Кроме того, в нотариальную контору представляется выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правообладателях, об ограничениях и обременениях.

В подтверждение времени (даты) постройки или приобретения дома при отсутствии иных документов могут быть приняты решение соответствующего государственного или муниципального органа об отводе земельного участка для строительства дома, соответствующий документ о предоставлении ссуды на строительство дома и т.п.3
При выдаче свидетельства о праве собственности нотариусы не могут принимать в качестве доказательства свидетельские показания.

Мы предлагаем вам скачать образец заявления

Заявление о праве собственности

Источники:

https://rospravosudie.com/law/Статья_1150_ГК_РФ

http://old.notariat.ru/press_2563_23.aspx.htm

Эксперт в вопросах наследования с большим опытом разбирательств. 0 Загрузка…

Источник: http://nasledinform.ru/zakonodatelstvo/realizatsiya-prav-na-supruzheskuyu-dolyu-pri-nasledovanii.html

Статья 1150. Права супруга при наследовании

СТ 1150 ГК РФ

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором.

Комментарий к Ст. 1150 Гражданского кодекса РФ

В комментируемой статье закреплено право пережившего супруга на так называемую супружескую долю, которая не входит в состав наследственного имущества. Речь идет о доле в совместно нажитом во время брака имуществе.

Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с другими наследниками первой очереди, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.

При этом отказ от получения свидетельства на наследство не означает отказ от права на супружескую долю.

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 ГК (указанная статья называется «Общая собственность супругов» и в самом общем виде регулирует порядок ее формирования), входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с установленными им правилами. Причем переживший супруг также имеет право ее унаследовать в соответствии с причитающейся ему частью.

Более подробно эти вопросы регулируются ст. ст. 34 и 36 Семейного кодекса РФ.

Согласно п. 2 ст.

34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Причем право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 34 СК РФ).

Отдельные виды имущества, нажитые супругами во время брака, остаются в собственности каждого из супругов. Раздельным имуществом будут признаваться вещи, обслуживающие индивидуальные нужды супругов (одежда, обувь, предметы гигиены, даже если они приобретены на общие нужды супругов).

Исключение составляют драгоценности и другие предметы роскоши (изделия из драгоценных металлов, редкие меха и т.д.). В законодательстве не определено, что является предметом роскоши. Этот вопрос решается судом с учетом конкретных обстоятельств и материального положения данной семьи.

Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака.

Возможны ситуации, когда один из супругов вступает во второй брак, не расторгнув первого, и после его смерти обе супруги обращаются за получением свидетельства о праве на наследство.

В таких случаях нотариус не должен решать, какой из двух браков является действительным, а должен предложить решить этот вопрос в суде.

Отмечены случаи, когда после смерти бывшего мужа бывшая жена обращается с жалобой в надзорные органы с просьбой отменить судебное решение о расторжении брака на основании того, что в ходе процесса были допущены грубые процессуальные нарушения.

В таких случаях судебное решение о расторжении брака может быть отменено, а последующий брак признан недействительным.

При этом если брак был признан недействительным, то независимо от основания признания его недействительным супруги не наследуют друг от друга.

Источник: http://GrazhKod.ru/chast-tretya/razdel-5/glava-63/statya-1150-gk-rf

Права пережившего супруга при наследовании по закону

Наследование пережившим супругом является одной из актуальных тем в области наследственного права. Несмотря на то, что Гражданский Кодекс РФ предусматривает отдельные нормы, регулирующие данный вопрос, зачастую возникают некоторые споры, в определении доли пережившего супруга в наследственной массе [6].

В первую очередь, необходимо отметить, что наследником может являться только тот супруг, с которым на момент открытия наследства, были зарегистрированы супружеские отношения в установленном законом порядке и не прекращены на этот момент.

Следовательно, если суд вынес решение (и оно вступило в законную силу) о признании брака недействительным, либо брак был расторгнут до открытия наследства, то переживший супруг исключается из списка наследников первой очереди по закону [3].

Вместе с тем, факт нахождения супругов в зарегистрированном браке не исключает право каждого из них на имущество. Так п.4 ст.38 Семейного Кодекса РФ гласит, что при прекращении супружеских отношений имущество может быть признано за каждым из супругов в период их раздельного проживания.

Поддерживает это мнение Казанцева А. Е., которая считает, что фактическое прекращение отношений между супругами означает прекращение лично-доверительных отношений между супругами, поэтому можно предположить, что, супруг, составляя завещание, вряд ли бы завещал имущество второму супругу [7].

В настоящее время, в соответствии со статьей 1150 Гражданского Кодекса РФ переживший супруг имеет право не только на часть имущества принадлежащее ему после смерти супруга по завещанию либо по закону, но и на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем, которое является их совместной собственностью.

Доля умершего супруга в совместно нажитом имуществе определяется в соответствии с нормами семейного и гражданского законодательства, согласно которому общим имуществом супругов является имущество, приобретенное супругами во время брака [2].

Стоит отметить, что при этом не имеет значения на чье имя либо за чьи из супругов средства было приобретено данное имущество, отсутствие дохода у одного из супругов также не влияет на статус имущества. Важно отметить, что некоторые могут не входить в совместное имущество.

Таковыми являются: имущество, которое принадлежало одному из супругов до вступления в брак, имущество, полученное по наследству и по другим безвозмездным сделкам, а также имущество, полученное супругом в дар.

Верховный Суд РФ отнес к собственному имуществу супруга то имущество, которое было приобретено в период брака, но за те средства, которые принадлежали одному из супругов до вступления в брак. Согласно ст.39 СК РФ при разделе совместно нажитого имущества, доли супругов признаются равными.

Таким образом, наследство пережившего супруга составляет половину общей собственности супругов. Данный факт, не умоляет права наследника (пережившего супруга) претендовать в соответствии с законом на долю в имуществе наследодателя.

То есть, иными словами, наследодателю принадлежит ½ доли совместно нажитого имущества в период брака, и переживший супруг имеет право претендовать на часть этого же имущества, но оно уже будет поделено между всеми наследниками в соответствии с очередью наследования [1].

Для того, чтобы получить свою долю в совместно нажитом имуществе, после смерти наследодателя, пережившему супругу необходимо получить свидетельство о праве собственности на эту долю, для чего в свою очередь необходимо соблюсти некоторые условия, а именно: необходимо наличие факта брачных отношений, наличие того факта, что имущество было приобретено в период брачных отношений (зарегистрированных), и факт относимости имущества к общей совместной собственности.

Распределение долей в имуществе супругов может регулироваться не только общим правилом, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

Супруги могут при жизни установить свой порядок установления собственности на имущество, причем как на совместно нажитое имущество, так и на имущество каждого из супругов.

Такой режим собственности может быть установлен посредством заключения брачного договора. При этом наследоваться пережившим супругом будет только имущество, которое относится к общей собственности супругов.

Супруги, которые проживали в фактическом браке (то есть без регистрации своих отношений) не имеют прав на долю в наследстве умершего супруга. Но необходимо отметить, что, если во время их совместной жизни какое-либо имущество было приобретено в долевой собственности, то супруг может обратиться в суд, для истребования своей доли.

Супруги, которые умерли в один день, по закону не могут являться наследниками друг друга. В таком случает, наследство будет распределяться между наследниками каждого из них.

Отдельное внимание следует уделить вопросу наследования акций.

В соответствии с Российским Законодательством, установлены правила наследования акций открытого акционерного общества, таким образом, что наследники, которые приняли наследство в виде акций становятся автоматически акционерами и согласие остальных акционеров не требуется (п. 3 ст.

1176 ГК РФ). Стоит отметить, что передача акций наследнику возможна, если переживший супруг предоставит свидетельство о праве на наследство, выдаваемого по истечении установленного в законе шестимесячного срока.

Источник: https://moluch.ru/archive/85/15928/

Права супруга при наследовании по закону в 2020 году

Права супруга при наследовании — это актуальный вопрос, поскольку понятие наследства переплетается здесь с нормативной базой относительно совместно нажитого имущества. Последнее подлежит разделу в первую очередь с учетом интересов оставшегося в живых супруга. Лишь остаток можно распределить между наследниками. При этом вторая половина тоже может оказаться в числе таковых.

Право на наследство после смерти супруга

Оставшийся в живых официально зарегистрированный супруг имеет право первоочередника при наследовании по закону. Однако в РФ, как и во всем мире, действует принцип свободы завещания, а это значит, что в волеизъявление можно вписать любых граждан, исключив супруга.

Интересы и право родственников и супруга в связи с этим могут не соблюдаться. Тем не менее законодательство учитывают право незащищенных граждан. Поэтому если супруг находился при жизни наследодателя на его иждивении, то он имеет право обязательной доли несмотря на наличие завещания. Ее выделение происходит за счет долей остальных фигурантов.

Объекты наследства

Наследование может подразумевать разные переходящие позиции. Это как движимая и недвижимая собственность, так и денежные активы (хранящиеся на счетах в банке или недополученные в гос. органах либо на рабочем месте). Материальные ценности иногда имеет неделимый характер, и в этом случае подключается преимущественное право относительно одного из претендентов. Зачастую именно супруга.

Если наследник признан недостойным

Присуждение одному из правопреемников такого статуса происходит по ст. 1117 ГК РФ. Истцом становится иное заинтересованное в наследовании лицо.

В процессе судопроизводства заявителю предстоит доказать факт попрания ответчиком прав остального круга преемников, наследодателя при его жизни, а также его последней воли.

Супруг в этом процессе имеет право выступать как истцом, так и ответчиком.

Пути принятия имущества

Два основных способа наследования — это реализация завещания либо учет принципа очередности. Вторая методика происходит в соответствии с законодательством, в котором указано наличие семи очередей наследования. Каждая очередь наследования подразумевает свой круг выгодополучателей. Супруг входит в первую из них.

По закону

Размещение претендентов в очередности основано на родственной близости к наследодателю или на основании заключения брака с супругом.

Таким образом первоочередниками выступают его дети, супруг и родители. На последних позициях правом на наследование наделяются отдаленные по крови родственники.

Последовательность представления родственников к наследованию не исключает и своей специфичности.

Условия, при которых наследование невозможно

Для того чтобы высказывать свои притязания на наследство, у человека (например, супруга) должно изначально присутствовать такое право.

Он должен быть указан в завещании или располагаться в актуальной на текущий момент очереди. В дальнейшем клиент обязан подтвердить право наследования, написав заявление у нотариуса.

В отсутствии таких моментов супруг и любой наследник зачастую не допускаются к наследованию.

Кроме того, претендент должен соответствовать званию достойного наследника.

Нести возложенные на него обязательства в течение жизни наследодателя, а также соблюдать его интересы после смерти и учитывать право на наследство остального круга претендующих на имущество людей.

Присвоение статуса «недостойный наследник» супругу возможно по ст. 1117 ГК. Для этого другой фигурант наследования подает иск.

Преимущественное право супруга

Преимущественное право подразумевает неделимость вещного имущества. В этой ситуации приходится воспользоваться таким правовым нормативом, подразумевающим выявление прерогативного выгодоприобретателя из числа имеющихся кандидатов. Вывод делается на основании одного из нескольких показателей. Зачастую они подходят именно супругу.

Основания для наследования по праву преимущества для супруга прочих претендентов:

  • человек обладал совместно с умершим правом общей собственности;
  • он являлся постоянным пользователем рассматриваемой неделимой вещи в отличие от остального круга получателей, не использовавших ее;
  • субъект проживал вместе с наследодателем в одном жилом помещении, которое является для него единственным местом жительства.

Зачастую речь о неделимости касается именно недвижимых жилых объектов, в которых невозможно выделить доли в натуре. Причинами этого являются малый размер жилья и неподходящая планировка. Разделение подобного наследственного объекта можно провести в судебном порядке либо по соглашению сторон (в т. ч. между супругом и остальным кандидатами), составляемому у нотариуса.

По завещанию

Завещательный раздел подразумевает в большинстве случаев наличие удостоверенного специалистом завещания.

Нормативная российская база дает право вписывать в собственное завещательное распоряжение любых лиц (физических и юридических), наделяя их имуществом или денежными активами на свое усмотрение.

При этом супруг может выпадать из раздела. Чтобы соблюсти право иждивенцев, им выделяется обязательная доля.

Такая часть наследства переходит несовершеннолетним детям скончавшегося, недееспособному мужу/жене и родителям, находившимся на его содержании. При наличии завещания они имеют право на половину той доли, которую они получили бы при разделе по закону. По закону же перечисленные субъекты входят в первую очередь наследования и имеют прерогативное право.

Особенности написания

Заверение завещания осуществляется наследодателем в выбранной нотариальной конторе. Оно может происходить различными способами: открытым и закрытым. Если первое предполагает прочтение текста нотариусом, то второе имеет максимальный уровень секретности, поскольку запечатывается в несколько конвертов без ознакомления с текстом кем-либо из присутствующих.

При этом процедура заверения может происходить при наличии свидетелей (супруг не должен выступать таковым). Требуется четко расписывать передаваемое имущество и сведения о каждом фигуранте. В тексте можно указать требование о создании наследственного фонда после смерти автора либо включить возложение в процедуру наследования.

Супруги имеют право написать завещание в коллективном формате. После смерти мужа/жены право на всю наследственную массу переходит сначала в пользование второго супруга, а уже затем (после его смерти) распределяется между преемниками. Такое завещание они имеют право составить в т. ч. и в форме наследственного договора.

[expert]Отсутствие заверения допустимо для завещаний, написанных в ограничивающих действия и экстремальных обстоятельствах. Во всех подобных случаях человеку грозит скорая смерть. Разницей выступает лишь присутствие рядом ответственного должностного лица (например, главврач больницы) либо одиночество завещателя.[/expert]

Условия для признания документа недействительным

Претендент в лице супруга или иного лица должен доказать факт таких специфичных ситуаций в судебном порядке. Подача иска в суд возможна здесь и для признания заверенного экземпляра недействительным. Право на это выявляется при подложности документа, преступного способа его написания (путем вынуждения), недееспособности автора и т.д.

Для оспаривания завещание, в котором фигурирует (либо же нет) супруг почившего, должно изначально иметь какую-то юридическую силу. В отсутствие заверения оно считается ничтожным и возможность его включения в наследование отпадает. Соответственно, оно не подходит и для рассмотрения его в рамках судопроизводного процесса по инициативе супруга или иного истца.

Распределение наследства после отмены завещания

Отмена завещания в исковом порядке влечет за собой назначение законного наследования. Это значит, что наследственная масса будет поделена сугубо между родственниками различной степени близости и супругом наследодателя. Для этого претенденты приносят нотариусу подтверждение родства или свидетельство о заключении брака (для супруга), а он определяет занимаемую ими позицию в очереди.

Оформление наследства

Стандартно наследование происходит через нотариуса. Даже при возникновении спорных вопросов и судебных тяжб заявителям не избежать его посещения. Необходимое для конечного присвоения имущества свидетельство о праве на наследование может сделать только нотариус. Поэтому без каких-либо проблемных нюансов он имеет право выдать его самостоятельно, а при наличии таковых — по решению суда.

Фактическое принятие

Наравне с нотариальным вступлением в наследство допускается и фактическое. В этом случае подразумевается, что будущий владелец раньше срока взял на себя обязательства по содержанию наследственного объекта, закрытию долгов по нему, произвел какие-либо большие вложения в него. Однако такие обстоятельства и право наследования подлежат доказыванию в суде.

Условия, необходимые для этого

Система нотариата и регистрационные государственные органы работают исключительно по стандартному процессуальному кодексу. У них действует заявительная система и документооборот с бумагами государственного образца. Поэтому доказывать фактическое наследование им бессмысленно. Это придется делать в исковом порядке независимо от статуса супруга или родственника.

Главным аспектом в любом судебном деле выступает наличие значимых доказательств. В этом случае преимуществом будет являться документальное подтверждение свершившихся вложений в наследственный объект. Его безвозмездная эксплуатация не повлияет положительно на судью для принятия им решения о безоговорочном присуждении объекта в рамках наследования супругу или иному приобретателю.

Получение свидетельства о праве собственности

Следует различать свидетельства о праве на наследование и о праве собственности. Первое выдается нотариусом по заявлению супруга наряду с остальными кандидатами и по прошествии обязательной полугодичной отсрочки для вступления в наследство. Далее осуществляются регистрационные процедуры. Например, недвижимость регистрируется в Росреестре.

Ранее после регистрации новые собственники получали свидетельствующий о праве документ. Теперь Росреестр не выдает таких сертификатов. Здесь можно лишь получить выписку о том, на чьем имени числится недвижимость. Для осуществления регистраций любых объектов госструктуры требуют предъявление свидетельства о праве на наследование.

Какие документы нужно предоставить

Для посещения любого должностного лица, юстиционной системы или регистрирующего органа человеку следует взять с собой удостоверяющие личность документы. Остальной перечень зависит от цели обращения. При открытии наследственного дела нотариусу необходимо принести также свидетельство о смерти наследодателя и подтверждение связи с ним.

Документальный пакет значительно увеличивается при обращении в суд, право на которое имеется у каждого физлица, в т. ч. и супруга. Заполнение заявления и приложение к нему документов регламентируется ст. 131—132 ГПК РФ. После вынесения резолюции судьей ее также нужно доставить нотариусу для выполнения обязательных действий в рамках наследования.

Если брак не зарегистрирован

При таких обстоятельствах возникают значительные трудности для незаконного супруга, претендующего как на свою супружескую половину нажитого имущества, так и на наследственную долю. Тем не менее у супруга есть право на обращение с исковым заявлением в суд для отстаивания своих интересов по вопросу наследования.

Когда можно получить наследство гражданскому мужу или жене

Если под гражданским браком иметь в виду неофициальные длительные взаимоотношения с супругом, то такие лица могут высказывать свои притязания на наследство. Однако они значительно уступают другим преемникам, имеющим официальный статус. Ситуация упрощается при наличии единственного претендента в лице незаконного супруга.

Признание сожителя иждивенцем усопшего

Наследование для такого супруга придется осуществлять в судебном порядке.

Чем больше будет подтверждений о связи с погибшим супругом в лице рожденных детей и в виде совместного быта, что подтверждается доказательствами, тем выше шансы на положительное постановление судьи в адрес супруга.

Для доказывания своей позиции используются видео- и фотоматериалы, свидетельские показания друзей, родственников и соседей и пр.

При упоминании в завещании

Если супруг фигурирует в завещании, то вопросов по поводу характера связи с ним не возникает вовсе. В завещательное распоряжение россияне имеют право включать любых граждан.

Разница может выявляться в величине наследственных долей. При наследовании по закону они вычленяются всем в равном объеме.

Завещание подразумевает самостоятельное назначение размера материальных ценностей в адрес супруга.

Права пережившего супруга при наследовании

Источник: https://NasledoVed.ru/prava-supruga-pri-nasledovanii/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector